Действия, идентифицирующие факт принятия наследства

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Действия, идентифицирующие факт принятия наследства». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.


Если наследник является единственным, никто не оспаривает его права в отношении наследственного имущества, он может составить заявление о признании фактического принятия наследства, приложив к нему подтверждающие документы. В таком случае дело рассматривается в порядке особого производства — устанавливается факт, имеющий юридическое значение.

Как составить заявление об установлении факта принятия наследства

Если имеет место спор в отношении имущества, заявление подается в исковом порядке, и кроме первого требования (признания факта) к нему прибавляется второе: признать право истца на спорную собственность умершего. Желательно всегда в заявлении выставлять оба требования, так как даже при отсутствии спора может возникнуть необходимость доказать свои права перед третьими лицами. Приведем пример из Обзора судебной практики ВС РФ от 30.07.2021 года.

Фактическое принятие наследства в суде

Споры могут возникать с третьими лицами, претендующими на собственность. Например, если другие наследники тоже хотят получить свои доли. Или есть никто в наследство не вступал, а имущество признали выморочным.

Что нужно сделать:

  1. Подготовить документы.
  2. Составить исковое заявление об установлении факта принятия наследства.
  3. Отправить экземпляр иска ответчику заказным письмом с уведомлением о вручении и дождаться, когда тот его получит.
  4. Подать заявление вместе с остальными документами в суд по адресу проживания ответчика.
  5. Прийти на предварительное заседание — о нем оповестят почтой или по СМС.
  6. Участвовать в судебных разбирательствах.

В общей сложности такие дела рассматриваются порядка 2-3 месяцев. Судья единолично выносит решение, и там возможны разные варианты: исковые требования могут удовлетворить полностью или частично, или отказать в удовлетворении.

Что подразумевает фактическое принятие наследства

Фактическое принятие наследства — это совершение действий по управлению, распоряжению, пользованию и сохранению наследственного имущества.

Например, такими действиями могут быть:

  • вселение и проживание в наследуемой квартире или доме;
  • смена замков или установка охранной сигнализации для защиты жилья от посторонних лиц;
  • перенесение вещей умершего в свою квартиру для сохранения; оплата наследником из своих средств коммунальных платежей и налогов, а также долгов и кредитов наследодателя;
  • взыскание наследственного имущества из рук лиц, неосновательно завладевших наследством; производство и оплата ремонта имущества.

Однако данные действия необходимо подтвердить письменно. Это возможно подтвердить следующими документами:

  • справкой о совместном проживании с наследодателем;
  • справками об использовании имущества;
  • квитанциями о возврате кредита, полученного наследодателем;
  • квитанциями об уплате налога, об оплате за услуги ЖКХ и т. п.

Документы о проживании и использовании имущества могут быть выданы в паспортных столах, отделах ЖЭУ, муниципалитетах, ТСЖ, ЖСК и т. д. Если речь идет о погашении кредитов и займов, то справки о погашении выдаются кредитными организациями. Оплату налогов и ЖКХ можно подтвердить выписками с банковского счета, с которого производилась оплата.

При этом все документы должны иметь реквизиты (исходящий номер, дата), быть подписаны должностными лицами и иметь штамп или печать.

Итак подводя итог, можно все таки сделать вывод, что фактическое принятие и завещание — могут существовать вместе. Хотя судии не редко и не соглашаются с выводами, видимо забывая о п. 35 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 мая 2012 г. N 9 «О судебной практике по делам о наследовании» все таки правильно рассуждать следующим образом:

Наследник по завещанию совершивший действия свидетельствующие о принятии наследства, считается принявшим наследство по завещанию, если эти действия были направлены на объект наследования указанный в завещании.

И еще из вышеуказанного п.35 Пленума исходит, что для принятия всего наследства указанного в завещании, достаточно принять( то есть совершить действия свидетельствующие о принятии наследства) хотя бы в отношении одного объекта указанного в завещании.

Комментарий к Ст. 1153 ГК РФ

1. Принятие наследства — действия наследников, выражающие волю последних на вступление в наследство, юридические факты, с которыми закон связывает возникновение прав на наследственное имущество. Принятие наследства — всегда действие. Законом установлены два способа принятия наследства: 1) формальный и 2) фактический.

2. Формальный способ вступления в наследство осуществляется посредством подачи соответствующего заявления нотариусу или иному уполномоченному в соответствии с законом лицу. Способ подачи заявления — лично, через представителя либо посредством почтовой связи.

Читайте также:  Как оформить социальную карту жителя Московской области

3. Фактический способ выражается в совершении наследником конклюдентных действий, с которыми закон связывает принятие наследства. При этом необходимо учитывать, что законом установлена опровергаемая презумпция намерения наследника принять наследство.

Судебная практика.

…Указанные действия (действия по принятию наследства, указанные в п. 2 ст. 1153 ГК РФ) могут быть совершены как самим наследником, так и по его поручению другими лицами (Постановление ВС РФ от 23.04.1991 N 2).

В качестве примера можно рассмотреть гражданское дело Дорогомиловского районного суда г. Москвы по иску Елизаровой М.В. к Барановской О.В. об установлении факта принятия наследства и признания права собственности на 1/5 долю квартиры, принадлежавшей её брату Барановскому М.В., умершему 27.06.2016.

Рассмотрев иск Елизаровой М.В. суд удовлетворил его, так как в ходе изучения обстоятельств дела, установил, что истец ранее проживал совместно с братом в квартире и делал ремонт за свой счёт.

Однако в дальнейшем апелляционным решением судебной коллегии по гражданским делам Московского городского суда от 04.06.2018 в удовлетворении иска Елизаровой М.В. было отказано и решение Дорогомиловского районного суда отменено.

При проверке материалов указанного дела Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ было установлено, что имеются все основания для отмены апелляционного определения судебной коллегии Московского городского суда от 04.06.2018.

Разрешая спор и удовлетворяя иск, суд первой инстанции исходил из того, что истец проживал совместно с Барановским М.В. в одной квартире с 2008 года, продолжала проживать в его квартире после смерти, распоряжалась и пользовалась имуществом погибшего, от наследства не отказывалась, в связи с чем, пришёл к выводу о фактическом принятии истцом наследства, так как он осуществлял действия по сохранению наследуемого имущества и защите его от посягательства третьих лиц. По результатам проверки, принято решение оставить в силе решение Дорогомиловского районного суда г. Москвы об удовлетворении иска Елизаровой М.В.

Таким образом, из приведённого примера, видно, что закон стоит на защите интересов потенциального наследника. Судебная практика показывает, что фактическое принятие наследства является достаточным основанием для того, чтобы в дальнейшем появилась возможность юридически оформить право наследования.

Зачем нужно обращаться к нотариусу

Часто в состав наследства входит недвижимость (квартира, дом, земельный участок, гараж), транспортные средства, иногда предприятие (доля в бизнесе), ценные бумаги (акции, облигации). Таким имуществом можно воспользоваться фактически, например, осуществлять руководство предприятием. Однако все перечисленные виды собственности требуют регистрации права собственности в государственных Реестрах.

Перерегистрировать их на свое имя наследник может, только представив в Росреестр, ГИББД, правление ООО свидетельство о праве на наследство. Если же он не будет числиться в госреестрах как собственник имущества, он не сможет его продать, обменять, подарить или завещать. Таким образом, получение нотариального свидетельства — необходимость, даже когда правопреемник законно осуществил фактическое принятие наследства по закону и/или по завещанию умершего лица.

Наследодатель может оставить в наследство денежные средства на банковских счетах. Чтобы их получить, также нужно свидетельство о праве. Если умерший гражданин написал в банке завещательное распоряжение в период до 01.03.2002 года, наследники могут получить деньги в любое время непосредственно в банке, без обращения к нотариусу. Но если распоряжение оставлено после этой даты, в банк необходимо представить нотариальное свидетельство.

Некоторые виды имущества в принципе нельзя принять фактически: авторские, патентные, изобретательские права. На них необходимо получить свидетельство.

Кроме того, нередко складывается следующая ситуация. Например, дочь, проживающая в одном городе с наследодателем, осуществила фактическое принятие наследства по закону, искренне считая себя единственной наследницей. В то же время, родной сын умершего от первого брака, о существовании которого дочь не знала, подал заявление нотариусу и своевременно оформил свидетельство о наследстве на свое имя. В этом случае почти всегда неизбежно возникает разбирательство и раздел имущества через суд.

Нотариус может решить спор между наследниками без участия суда. Например, супруга и сын умершего получили свидетельство о праве на наследство. Они сообщили нотариусу, что у наследодателя имеется дочь от первого брака, но ее адрес им неизвестен. Дочь направила заявление в нотариальную контору о принятии наследства спустя 8 месяцев после смерти отца. С письменного согласия наследников, вовремя принявших имущество, нотариус вправе аннулировать ранее выданные свидетельства и выдать новые документы с учетом объявившегося позднее правопреемника.

Фактическое принятие наследства — судебная практика

По истечении полугода, установленного законом для оформления наследственных прав, имущество будет принадлежать наследникам, получившим свидетельство, а если таковых не было — муниципалитету или государству. Именно они будут выступать ответчиками по делу. Таким образом, фактический правопреемник, решивший узаконить свои права, вынужден обращаться в суд в порядке искового производства и доказывать факт принятия им наследства в установленный срок. Как показывает практика, такие дела решаются неоднозначно. Можно перечислить несколько оснований, которые не принимаются во внимание судом:

  • организация похорон, получение социального пособия на погребение;
  • наличие доли в праве на наследственную недвижимость, другие вещи;
  • регистрация в одном жилом помещении с наследодателем;
  • наличие родственных отношений с умершим гражданином;
  • вещи, фотографии, переданные истцу при жизни наследодателя;
  • в представленных квитанциях, договорах отсутствуют даты и адрес;
  • истец, фактически принявший имущество, не относится к числу наследников.
Читайте также:  Как забрать ребенка у матери отцу на законных основаниях

В суд было направлено исковое заявление от СНТ «Ветеран» в отношении гражданина Белова И.Р. о взыскании ответственности по членским целевым взносам.

Судебный орган постановил, что поскольку на основании закона правопреемник принимает все имущество, а не его отдельную часть из прописанного в завещании. Поэтому гражданин Белов И.Р. обязуется оплачивать все членские взносы целевого характера, независимо от того, что имеющийся надел имелся в собственности скончавшегося родственника.

Суть такого решения обоснована тем, что по завещательному документу в наследство был передан пай земли, что находится в собственности СНТ «Ветеран». У гражданина уже имеется такой же надел земли в этом товариществе, за который он исправно платил все обозначенные взносы. Что же касается переданного надела земли по завещанию, то он им не пользовался и соответственно не уплачивал взносы.

Суд вынес решение на основании представленных фактов, что гражданин Белов И.Р. обязуется выплатить задолженность перед СНГ «Ветеран», плюс уплатить государственную пошлину и компенсацию относительно юридических расходов по рассмотрению этого дела. Основываясь при этом на то, что положениями п.1 ст. 1110, ст. 1111, ст. 1112 ГК РФ обозначено, что данный гражданин фактически обрел наследство, так как после кончины завещателя имущество передается в порядке универсального правопреемства, то есть в целостном виде. Поэтому, если он относится к членам товарищества и оплачивал взносы на один из имеющихся у него земельных наделов, а второй надел по закону перешел автоматически во владение, то он получается непосредственно в его собственности.

Фактическое принятие наследства и судебная практика

Специфику рассмотрения подобных исковых заявлений проще понять на примерах.

Первый пример. Правдина Э.Ю. обратилась в суд для признания фактического принятия наследства после смерти своего отца. Она не подавала заявление нотариусу в установленный законодательством срок, так как не знала, что у родственника остались вещи.

После кончины отца, проживавшего отдельно, Правдина Э.Ю. вместе с матерью забрала личные вещи умершего: фотографии, документы и т.д. Других претендентов на эти предметы не было, поэтому истица не считала целесообразным пользоваться услугами нотариуса.

Позднее среди бумаг были обнаружены депозитные договоры с банками. И для возврата денежных средств было необходимо решение суда с признанием права собственности истицы.

Позиция Правдиной Э.Ю. основывалась на том, что она забрала личные вещи и фактически приняла наследство. Чтобы доказать это обстоятельство, гражданка попросила свидетельствовать свою мать в суде. Решение было вынесено в пользу заявителя, хотя никаких иных доказательств представлено не было.

Данный случай указывает, что представители государства не борются за выморочное наследство. Судебная практика свидетельствует о лояльном отношении к людям, по каким-либо причинам ранее не обращавшимся к нотариусу.

Ещё один случай — дочь умершего постоянно проживает в Великобритании, замужем за гражданином указанного государства. В РФ не бывает, на похороны отца не приехала. Имеет в собственности долю в квартире, где проживал умерший, имеет там постоянную регистрацию.

Истица заявила, что фактически приняла квартиру в наследство, так как уже когда-то пользовалась жилым помещением. Суд постановил отказать в удовлетворении требований, так как гражданка не возвращалась в РФ в течение 6 месяцев с момента смерти наследодателя. Владение долей общего имущества ещё не указывает на то, что собственник распоряжается всем объектом.

Также свидетельствует о фактическом принятии собственности умершего, если гражданин взял часть его вещей. Имущество должно было находиться в квартире после смерти наследодателя, и в течение полугода поступить в распоряжение заявителя.

Так гражданин Олевинский М.В. обосновал своё исковое заявление о принятии имущества после смерти сестры. После организации похорон он забрал из её квартиры ряд документов: кадастровый паспорт на квартиру, банковские документы на получение вклада и иные.

Что делать дальше после суда?

Действия истца после суда

№ п/п Ситуация Комментарий
1 Истец просил установить факт принятия наследства После оглашения судебного решения наследнику нужно обращаться к нотариусу. Свидетельство выдается на основании судебного акта. Позже наследник должен оформить право собственности.
2 Истец просил об установлении факта принятия наследства и признании права собственности После оглашения судебного решения наследник может сразу регистрировать право собственности

Комментарии к ст. 1153 ГК РФ

Принятие наследства — это односторонняя сделка, направленная на приобретение наследства. Такая сделка совершается по воле одного лица — наследника по закону или по завещанию и выражает волю этого лица.

Читайте также:  Предоставление земельных участков в собственность бесплатно

Принятие наследства лицами, не достигшими 14 лет (малолетними), лицами, признанными в установленном порядке недееспособными, осуществляется их законными представителями (родителями, усыновителями, опекунами). Принятие наследства несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет совершается собственными действиями и волей самого несовершеннолетнего наследника с письменного согласия его законных представителей — родителей, усыновителей, попечителей. Гражданин, ограниченный в дееспособности по решению суда, совершает сделки, включая принятие наследства, самостоятельно, однако с согласия попечителя.

Для принятия наследства законными представителями наследников (родителями, усыновителями, опекунами), действующими от их имени, и для дачи попечителями согласия на принятие наследства несовершеннолетними наследниками или ограниченными в дееспособности наследниками не требуется получать предварительное согласие органов опеки и попечительства, поскольку эти действия опекунов и попечителей направлены на увеличение, а не на уменьшение имущества подопечных.

Несовершеннолетние, вступившие в брак до достижения 18 лет или объявленные эмансипированными, принимают наследство самостоятельно.

Принятие наследства от имени не рожденного еще наследника может быть совершено его законными представителями лишь после рождения такого наследника живым.

В случае если наследник по завещанию или по закону признан судом безвестно отсутствующим, право принять наследство сохраняется лишь за этим лицом и не может быть осуществлено другими лицами, которым поручено охранять имущество безвестно отсутствующего или управлять им.

Юридические лица принимают наследство в том же порядке, что и при совершении других сделок.

От имени Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований как наследников по завещанию принимают наследство уполномоченные органы, действующие в рамках их компетенции, установленной правовыми актами, определяющими статус этих органов.

После того как судебная канцелярия примет заявление, назначается дата первого заседания. В указанный день суд вынесет постановление об инициации разбирательства по делу. Вследствие этого, участники получают информацию о том, какие мероприятия следует совершить и в какой период, для того, чтобы судебная тяжба прошла в сжатые сроки.

Подготовительный этап к судебному заседанию является стандартной процедурой. Его проводит судья с привлечением заинтересованных сторон. Истец обладает правом включить в заявление ряд требований, конечно, если они взаимосвязаны. Каждое из требований или только одно может иметь разную подсудность, если правомерность признает суд.

Пакет документации и копии заявлений предоставляются каждой стороне: ответчику, суду, нотариату.

Затем, суд указывает период, в рамках которого следует составить возражения, если таковые имеются. Но даже если ходатайства не будут поданы в срок, дело все равно подлежит рассмотрению. Данные «беседы» необходимы для процессуального закрепления действий по распорядку. По результатам подготовки и выслушивания сторон, выносится постановление.

Споры между наследниками

Как было отмечено выше, завещание можно признать недействительным только при наличии доказанных оснований, указанных в Гражданском Кодексе РФ. Однако и действующее завещание может стать предметом разбирательства. Судебная практика по наследственным спорам показывает, что наследники по закону часто выступают против наследников по завещанию. Наиболее часто законные наследники требуют выделить им обязательную долю в наследственной массе. При этом на таких заявителей возлагается обязанность доказать свое право на данную долю в соответствии со ст. 1149 ГК РФ, например, нетрудоспособность.

Кроме того, нередки ситуации, когда наследодатель завещает имущество, относящееся к совместно нажитому, но при этом не указывается его правовой статус. В таком случае наследованию по завещанию подлежит только та доля в совместно нажитом имуществе, которая принадлежала бы наследодателю в случае раздела. Так, судом города Т. было рассмотрено дело по иску гражданки К. по признанию её права на ½ квартиры. Истица сообщила, что квартира была приобретена ею совместно с умершим супругом во время брака. После смерти супруга было открыто завещание, согласно которому квартира была завещана сыну от первого брака. Наследник оформил свидетельство о праве на наследство и оформил квартиру в собственность. Суд, рассмотрев все обстоятельства дела, признал право заявительницы на ½ квартиры, так как данная недвижимость является совместно нажитым имуществом, следовательно, данная доля завещана быть не может.

Иногда в завещании не содержится точного указания, кому из наследников завещается то или иное имущество, что тоже может стать предметом судебного разбирательства. Суды в таких ситуациях используют принцип равенства долей, то есть имущество делится между всеми наследниками в равных долях. При этом, если необходимо выделить обязательную долю в наследстве, то суд первоначально осуществляет выделение данной доли и только после этого проводит раздел наследственной массы.


Похожие записи:


Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *